Сделай Сам Свою Работу на 5

ВИДЫ ЧАСТНЫХ 'ПРАВ И СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ







 


предварительной отметки при конкурсе (КО, § 24), а также исключением ограничения ответственности наследника (§ 884).

«По отношению к третьим лицам право преимущественной покупки имеет силу предварительной отметки в обеспечение возникающего при осуществле­нии этого права притязания на передачу права собственности» (§ 1098, абз. 2). Поэтому сказанное о силе предварительной отметки действует также и здесь.

П. Права на нематериальные блага. Про­изведения человеческого творчества имеют в нашей хозяйствен­ной и духовной жизни самостоятельное значение, независимо от тех вещей, в виде которых они поддаются чувственному восприя­тию. Литературное или музыкальное произведение, изобретение или подлежащий охране образец или модель представляются нашему сознанию, благодаря воплощенной в них связи мыслей или ощущений, как-нечто самостоятельное, в самом себе заклю­чающее ценность, другими словами — «благом», способным слу­жить человеческим интересам. Мы называем эти блага «немате­риальными благами». Современное право признает, таким обра­зом, права на исключительное распоряжение произведениями человеческого творчества, в особенности на их хозяйственное использование путем размножения, воспроизведения, публич­ного исполнения и т. д. Эти права называют правами на немате­риальные блага, или — поскольку они в первую очередь принад­лежат их автору — авторским правом. Нельзя сомневаться в природе прав авторов как субъективных гражданских прав — в рамках, установленных особыми законодательными постановле­ниями, что, между прочим, доказывает, что они отчуждаемы, способны переходить по наследству и охраняются с помощью гражданско-правового иска. Они, вместе с тем, являются иму­щественными правами, причем имеют с другими имущественными правами то общее, что не в каждом случае могут быть сведены к денежной ценности 7. Но они — не вещные права, так как про­изведения человеческого творчества, например стихотворение, изобретение, симфония, не являются вещами. Скорее они образуют самостоятельный вид имущественных прав.



III. Обязательственные права. Обязательствен­ное право есть право одного лица (кредитора) по отношению к другому лицу (должнику) на исполнение, точнее — на удовлетво­рение заслуживающего защиты интереса. Этот интерес необяза­тельно должен быть оценимым в деньгах, что было подчеркнуто уже выше (§ 71, II; см. также т. II, § 1, II, 2).



В обязательственном праве также нередко дело идет о вещи, но она не составляет непосредственного объекта обязательственного права. Обяза­тельственное право направлено только против личности должника (и его наследников, так как они становятся на место должника). Оно, следовательно.

7 Некоторые авторы относят их вследствие этого к личным правам; так именно подходит R&E, 76, S. 398.


не может быть осуществлено в отношении третьих лиц, тогда как вещное пра­во может быть защищено против каждого, кто выступает против него (по­дробнее— см. т. II, § 1, I).

IV. Наследственное право. О наследственном праве как праве субъективном можно говорить в двояком смысле.

1. По общегерманскому праву для лица, призываемого к на­
следству, создается путем этого призвания право на приобретение
наследства, т. е. право (путем вступления в права наследства)
стать наследником, следовательно создается, вместе с тем, право
приобретения, которое обычно носит наименование «права на
получение наследства». Наследственное право в этом смысле не
нашло, как правило, отражения в Г. У., так как призвание к
наследованию и приобретение наследства совпадают. Тем не
менее и Г. У. знает подобное право приобретения наследства, а
пменно в следующих двух случаях:

а) Оно трактует наступающее уже с открытием наследства
эвентуальное правомочие подназначенного лица стать наследни­
ком, в случае если первое призванное к наследованию лицо отпа­
дает, как уже возникшее (эвентуальное) право на получение на­
следства; ибо это (эвентуальное) право подназначенного наслед­
ника переходит к его наследникам, в случае если он умрет после
призвания к наследованию, но до отпадения первого призванного
наследника 8.



б) То же можно сказать о праве подназначенного наследника
применительно к (эвентуальному) будущему открытию наслед­
ства, как то показывает признанная, как правило, наследствен­
ность этого права 9.

2. Но и после последовавшего приобретения (открытия) на­
следства все же следует признать наличие субъективного права на
наследство 10. Наследнику принадлежат не только отдельные,
ранее связанные с личностью наследодателя права и обязанности;
он является также господином всего наследства в целом. Наше
право (германское) рассматривает наследство как нечто целостное
и подчиняет ото мыслимое единство (косвенно, следовательно, и
отдельные относящиеся к нему права) воле наследника. В этом
смысле наследственное право нарушается, если кто-либо получил
нечто из наследства на основании не принадлежащего ему в
действительности наследственною права (^ 2018), в то время как

8 § 1953, 2344. Если подназначенное лицо стало наследником, то, правда, впослед­ствии его первоначальное право на наследование не принимается во внимание, так как он считается наследником лишь после смерти наследодателя.

» § 21082' «Если подназначенный наследник умирает до наступления момента передачи наследства подназначенному, но после открытия наследства, то его право пере­ходит к его наследникам, если нет основании предполагать иную волю наследодателя».

lf> Иначе решает вопрос Tuhr (I, S. 128), который признает «правоотношение»; также Kress, Schuldrecht, S. 13.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ. РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВ


ВИДЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ И СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ



 




владение на другом основании является только нарушением от­дельного права, а не npaslt наследования вообще, и вследствие этого не порождает притязания на наследство и.

§ 73. Продолжение: Право и впадение. Право и кажущееся право.

Различные воззрения и литературу см. в учении о владении Wolff, Sachenrecht, § 3 If. Сравнительно-правовой обзор — см. Pfeifer, Kechtsvgl. HWB, II, S. 494 И.

I. Праву как правовой власти, в частности вещному праву как правовой власти над вещью, обычно противопоставляют вла­дение как фактическую власть. Подобная фактическая власть, или господство над вещью, также может б^ть полной (как это имеет место при правовом господстве собственника) или ограни­ченной (как при остальных вещных правах). В первом случае мы говорим о владении вещью или просто о владении, в послед­нем случае — о владении правом (juris quasi possessio). Мы рас­смотрим сначала владение вещью.

1. Владение — это не только факт, не только фактическое господство. Напротив, с этим фактом связана правовая защита, если к нему присоединится определенная направленность воли к владению, содержание которой здесь еще не рассматривается Ч

Владелец против нарушения владения и лишения его защищен путем исков. Следовательно, с фактом (внешним и внутренним) владения связано право, именно — право отстаивать господство над вещью против нарушения и лишения; это право господства над вещью может, как то показывает иск о возвращении владения, даже продолжаться, несмотря на то, что фактическое господство прекратилось. Следовательно, защищенное правом владение само является правом.

ч Признававшаяся по римскому праву из практических соображений допустимость иска о наследстве (Heredltatis petitlo.) против тех, кто владел без всякого правового осно­вания (pro possessore), в-F. У. отпала. 1 См, WeiflTSacbenrecht, § 10. 3 Это сказывается не только в том, что собственник может потребовать выдачи вещи от владельца, но особенно также в случае конкурса.


Это право владельца утверждать себя в фактическом господ­стве или требовать его возврата является вещным правом, так как оно представляет непосредственную власть над вещью, по содержанию своему подобную собственности. Однако право вла­дельца отличается весьма существенно от собственности тем, что, в конечном результате, оно слабее, чем собственность. Оно долж­но, в конечном счете, отступить перед правом собственности 2. Следовательно, мы видим два вида полного права господства над вещью: действующее полностью в отношении всех, т. е. соб­ственность, и относительно более слабое — владение.


2. По римскому и общегерманскому праву между этими двумя
видами прав стоит еще третий вид полного права господства,
а именно — право добросовестного приобретателя, защищенное
посредством публицианова иска (actio Publiciana). Оно сильнее
владения, но слабее собственности. Г. У. также предоставляет,
применительно к движимым вещам, при определенных обстоятель­
ствах, прежнему добросовестному владельцу защиту против лица,
владеющего в настоящее время, однако не против собственника
(§ 1007). И здесь, следовательно, можно различать три вида прав
полного господства различной силы.

3. То положение, что владение есть не только факт, но и пра­
во, резко оспаривал еще Савиньи. В настоящее же время это при­
знано хотя и не всеми, но преобладающим большинством, и вряд
ли может быть оспорено на основании Г. У.; ибо владелец, как
уже упоминалось, не только охраняется в случаях нарушения
и лишения владения (§ 862, 861), но владение переходит и к на­
следнику, причем не обязательно, чтобы последний уже получил
фактическое господство (§ 857), и владение посредственно может
быть перенесено без фактической передачи власти (путем уступки
притязания на выдачу, § 870)3.

4. Однако по господствующей терминологии, которой следует
и Г. У., владение не называется вещным правом. Терминологию
эту принимаем также и мы, но это не должно влиять на оценку
вытекающих из правовой природы владения последствий За.

5. Подобно тому как владение вещью относится к собствен­
ности, так называемое владение правом относится к ограничен­
ным вещным правам 4. Владение правом является, следовательно,
также относительно более слабым вещным правом, которое по
содержанию своему, но не по силе, равнозначно тому вещному
праву, владение которым оно обозначает.

По самому смыслу своему владение распространяется не только на вещ­ные права, но мыслимо и применительно ко всем правам, допускающим дли­тельное их осуществление. Однако Г. У. признало до сих пор владение лишь применительно к реальным сервитутам и ограниченным личным сервитутам (§ 1029, 1090, 900, абз. 2).

П. Даже простая видимость того, будто налицо имеется право, не лишена известного значения, когда такая видимость

3 Правда, нет недостатка в попытках конструировать и в подобных случаях осно­
ванную на социальных отношениях фактическую власть владельца над вещью. В отдель­
ных случаях подобная власть может и существовать, но далеко не всегда. Можно предста­
вить себе, например, что владение наследника наступает с момента открытия наследства,
даже если смерть наследодателя еще совершенно неизвестна; что, далее, если первое
назначенное лицо откажется от наследства, то подназначенный считается владельцем
с момента открытия наследства; что уступка (владения) со стороны посредитвующети вла­
дельца вполне действительна даже и тогда, если непосредственный владелец еще не полу­
чил об этом никаких сведений и т. д.

33 См. т. II, § 227, 1 с; И. Wolff, Sacbenrecnt, § 3, III.

4 См. также Wolff, Sacnenrecht, § 24.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ. РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВ


ВИДЫ ЧАСТНЫХ ПР4.В И СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ



 


выявляется непосредственно из соответствующих обстоятельств (владелец выступает как собственник) и когда эта видимость искусственно создана особыми мероприятиями (некто занесен в поземельную книгу в качестве собственника).

1. Подобная видимость права может быть принята во внима­
ние в качестве одного из доказательств права. Более того, в от­
дельных случаях даже существует презумпция, что впредь, пока
не будет доказано противное, действительность соответствует
видимости. Так, например, как правило, предполагается в инте­
ресах владельца движимой вещи, что он является собственником
ее (§ 1006); и если в интересах кого-нибудь право занесено в позе­
мельную книгу, то, как правило, предполагается, что это право
ему принадлежит (§ 891). См. также § 2365 (удостоверение о праве
наследования).

2. Но если права, вопреки видимости его, в действительности
не существует, то, разумеется, связанные с такого рода правом
последствия, как правило, не могут наступить. Однако в целях
устойчивости оборота отсюда делаются (в связи с основами гер­
манского права) серьезные исключения 5, в которых правопоря­
док охраняет доверие к внешнему фактическому составу. В этих
правовых нормах содержится то общее, что защита дается лишь
лицу, в определенном отношении добросовестному, и притом
лишь тогда, когда эта добросовестность опирается на определен­
ное в каждом отдельном случае, действительное 'основание (на­
пример, владение, занесение в поземельную книгу, документ,
извещение, предыдущее действительное правовое положение).

Так, лицо совершает в известных случаях вполне действитель­ное приобретение, если оно приобрело добросовестно посредством сделки, у того, кто лишь по видимости является управомочен-ным (например, у владеющего несобственника движимой вещи или у того, кто, не имея на это права, был занесен в поземельную книгу; см. ниже, § 132, I, 1 и 2; см. Г. У., § 932 ел., 892; HGB, § 366; Г. У., § 1032,1207,1208,1244; 135, II; 142, И; 161, III; еще далее идет § 793, Art. 74 WO § 363 HGB).

Далее, являются действительными, в целом ряде самых разно­образных случаев, действия лица, лишь по видимости управомо-ченного или только по видимости уполномоченного, если эти дей­ствия предприняты по отношению к добросовестному лицу; сюда

5 Wells-packer, Vertrauen und aussere Tatbestande, im BR, I, 906, H Meyer, Publi-zitatsprmzip, 1909, Gierke, ZHR 70, S 398 II , Rechtsschem des Todes, 1912, Nandru-p, Rechtsschemforschungen, 1910, H Meyer, D Lit/, 19.12, S 25ol ff , Hellmann, Krit Vschr -50, S 117 (1 , Dogm J , 75, S 237, u Reichsgerichtspraxis, Bd 3, S 35, H Lehmann, Allg Teil, § 23, Jacobi, Willenserklarungen, 1910, S 31 If , u Wertpapiere в Ehrenbergers Handbuch, IV, 1, 1917, особенно S 282 ff , Kn.ckm.ann, Dogm V , 57, S 96 ff , Ziv A, 108, S 179 ff , (см в этой связи Wolff, Sachenrecht, 2 Aufl , 1913, § 3, Anm 2), Oertmann, Grundsatzlicb.es zur Lehre vom Rechtsschem, Z f HandelsR., 95, S. 443 ff.


относятся, в частности, сделки лица, не являющегося на самом деле наследником, которое, однако, выступает как наследник на основании удостоверения о праве наследования или на основа­нии неправильного объявления умершим наследодателя (§ 2366, 2370); далее: сделки прежнего кредитора в отношении права тре­бования, в действительности уже уступленного другому (§ 407 ел., т. II, § 81), или действия представителя, полномочие которого прекратилось (см. ниже, § 174), или действия исполнителя заве­щания,'функции которого уже закончились (§ 2218, 674, 169). Однако из этих и подобных им норм (см., например, § 405, 409, 370, 793, 1, 2) нельзя сделать вывод, что по видимости управо-моченному принадлежит действительное право, например, право распоряжения. Сторона, заключившая сделку с лицом, лишь по видимости управомоченным, защищена не потому, что она имеет соответствующее право, а несмотря на отсутствие такого права, и притом лишь во внимание к ее добросовестности и в интересах устойчивости оборота.

3. Если в основе вообще всех подобного рода норм ле/кит стремление обеспечить устойчивость оборота, то тем не менее, по своим предпосылкам и последствиям, эти нормы столь радикально отличаются друг от друга, что

t

opMynHpoBarae общего для них всех принципа исключается. В особенности ыло бы неправильным полагать, будто наше право защищает внешнее про­явление прав (так называемую «видимость права») на несоответствие же су­щества дела его внешней оболочке наше право будто бы обращает внимание лишь в исключительных случаях и лишь при своевременном осуществлении права, и будто бы в этом случае вся тяжесть доказывания и возмещение причи­ненного вреда всегда возлагаются на того кто явился причиной указанного несоответствия6. Подобного формализма в отношении права, который систе­матически ставит видимость выше действительности, мы, к счастью, не имеем, и исторические соображения не могут вернуть нас к тому формализму, кото­рый играл: несравнимо большую роль в старом праве, чем в современном. В бесчисленных случаях видимость права существует и даже вызвана лицом, действительно управомоченным и, тем не менее, действие права все зье не наступает7 В других случаях действие права наступает, хотя видимость его была вызвана не тем лицом, которое действительно является управомочен­ным8. Да и принципиальное сведение всех подобных последствий (и других правовых инсштутов) к «видимости права» слишком односторонне, так как большей частью имеются еще совершенно иные основания, в частности

« Так именно полагает Herbert Meyer, Publizitatspnnzip, S 96, Rechtsschem, S. 11 ff. Против преувеличений, заключающихся в учении о видимости права, см. Oertmann, op. cit.

7 Я не становлюсь собственником, если я добросовестно владею, как своей собствен­
ной, вещью, которая в действительности была предоставлена моему наследодателю лишь
в ссуду, или если я добросовестно овладеваю потерянной по небрежности собственника
вещью, я не становлюсь кредитором, если мне мои мнимый должник пришлет долговую
расписку, я не теряю свое право требования, если я ошибочно полагая,что мне заплачено,
выдал квитанцию, добросовестность в отношении дееспособности не защищается, не суще­
ствует добросовестного приобретения движимых вещей у общего дол/книьа (§ 7 КО),
не существует добросовестного приобретения прав требования и т л

8 Добросовестное приобретение денег или бумаг на предъявителя, если они даже
были украдены у собственника, правомерный платеж цеденту, совершенный по незнанию
о цессии, даже если цессионарий еще не имел возможности известить должника.

18 Л. Эннекцерус




ВИДЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ И СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ



отш§ 75. Стадии развития частных прав.


•* *• -Абпптпл™,_

-•»••»»-

"»«™ "Р"» о "' •""•-• ! «.

занвость все*-? Ца ^см- § 24Л- Т етств

'"тем, это П0д --^'-"енньге)

::»»-»2-r'•---»,з „„,... °""""»<

 


~""^и в семье*

 


мгпд, Begriff der Ruckzienung, 1856, Windscheid, Heidelb. krit Zeitschr., 4, S. 34 It.;
Ha \rrns, Geist, II, S. 352, Wdchter, Das scnwebende Eigentum, 1871; Koppen, Dogm.
НИ|2, 163 f I ; Windscheid-Кгрр, I, § 89, Zitelmann, Intern. Pr. R., II, S. 50; Enneccerus
OQTIhtsgeschalt, S. 232 ff , 249 Я , 307 fl , 334 If , 431 ff , Beil., Ill, S. 600 If ; Tuhr,
" Ehrenzvieig,
§ 38, Baumgarten, Wissenschaft, II, S 76 ff.

т "7 Права возникают, как только оказывается налицо весь тот л'^актический состав, с которым правопорядок связывает возник­новение права. Если отдельные элементы фактического состава _г появляются не одновременно, то часто до наступления последнего * из них вообще не имеет места какое-либо правовое последствие г. Однако нередко правом уже и раньше (до присоединения всего фактического состава) допускается известное действие, кото­рое, по мере присоединения последующих элементов фактического состава, развертывается полностью, образуя, в частности, закон­ченное субъективное право. Возникающие, таким образом, пред­шествующие стадии — стадии развития прав — обозначают обычно такими общими выражениями, как «ожидание», «связанность воли», «фактическое положение, имеющее значение с точки зре­ния права», «права ожидания» 2.

В действительности же эти ступени в развитии права слишком резко отличаются друг от друга, чтобы их можно было подвести под единое, обобщающее понятие 3. Нам следует, напротив, раз­личать следующие основные типы:

1 Так, например, одно лишь завещание, впредь до смерти завещателя, не вызывает какого-либо правового последствия. По римскому праву предложение заключить договор не порождало никаких правовых последствий до принятия и, тем самым, до заключения договора; иначе — по Г. У (§ 145).

- Так, например, J\thr (§ 9) предлагает обозначить все различнейшие предвари­тельные стадии возникновения права — как ошидание, а те из них, которые «представляют известную степень прочности» и «могут быть причислены к субъективным правами — как «права ожидания»; однако и это последнее, более узкое понятие является не только в выс­шей степени неопределенным, но должно к тому же охватить крайне разнообразные явления, начиная с прав, связанных со сроками, и кончая надеждой на наследство после еще находящегося в живых родственника (см. против этого, например, RGE.67, S. 428 ff.). Еще более неопределенным, прямо-таки смешивающим воедино все права, является пони­мание «права ожидания», которое даетЗетейа, Burg. A., 35, S. 121. См. также того же автора Grunnut, 36, S. 1.

3 Это касается не в меньшей мере также выдвинутого Kohler (Bd I, § 43 Я.) и под­держанного Ehrenzweig (§ 36) понятия о «правовых положениях» (Rechtslagen). Под этим Колер подразумевает «отношение субъекта права к жизненным благам вообще или, в част­ности, которое может иметь значение для возникновения или развития субъективных прав. Под это понятие подпадают самые различные категории, что видно уже из некоторых при­меров, приводимых самим Колером. «Правовыми положениями», с его точки зрения, явля­ются: дееспособность (правовое свойство); правомочие на представительства (о его право­вой природе см. выше, § 68,1,2); способность распоряжения (полномочие на распоряжение относится к содержанию того права, которым распоряжаются); то обстоятельство, что некто назван в качестве наследника в завещании еще находящегося в живых завещателя (здесь вообще еще нет правового отношения). Понятие «правового положения» вследствие этого весьма далеко от того, чтобы быть пригодным в юридическом смысле. Ни в коем



ОБЩАЯ ЧАСТЬ. РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВ


ВИДЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ И СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ



 


I. Права, срок которых еще не наступил, или права, связан­ные со сроком (в частности обязательства, срок которых еще не наступил, или обязательства, связанные со сроком). Здесь уже право имеется налицо, но его содержание заключается не в немед­ленном осуществлении господства или права требования, — оно направлено на господство или требование с наступлением срока. Кредитор управомочен, должник обязан уже в данный момент, но содержание обязательства заключается не в том, чтобы «не­медленно уплатить», а в том, чтобы уплатить «при наступлении срока платежа» 4.

П. Права, находящиеся в состоянии неопределенности 5. Если отсутствует одна из предпосылок для возникновения права и если • еще не известно, наступит ли она вообще, то правопорядок хотя п допускает в известных случаях возникновение права уже в дан­ный момент, однако лишь на тот случай, что означенная предпо­сылка позднее наступит. Этой в действительности решающей предпосылке придается, таким образом, лишь декларативное значение. Если эта предпосылка наступит, тогда (по воле право­порядка) должно стать очевидным, что право существовало уже ранее; если она не наступит, то тогда ясно, что право вообще не существовало. Однако в течение какого-то времени имеется состоя­ние неопределенности (Schwebezustand), состояние объективной неизвестности о существовании или несуществовании права6.

случае нельзя признать правильным, будто «правовые положения», поскольку они ка­саются имущества, могут переходить по наследству (нельзя наследовать право на пред­ставительство, полномочие, положение лица, назначенного в завещании еще находяще-ся в живых завещателя); так же неверным является и то, будто все «правовые положе­ния» могут подлежать оспариванию. При всем том вполне можно говорить о правовом состоянии или о правовом положении (правовое состояние дееспособного, правовое поло­жение лица, потерявшего право за истечением давности, условие приобретения по дав­ности conditio usucapiendi). Следует только остерегаться того, чтобы на основании этих выражений, охватывающих все мыслимые правовые отношения (включая и права), делать

какие-либо выводы „от

* Доказательство будет представлено в учении о сроках; см. предварительно § 2, J. de V О 3 15 «praesens obligatio, in diem autem dilata solutio» (обязательство имеется, но платёж отсрочен) и Г У., § 271, 812. Сказанное относится лишь к обязательственным сделкам к установлению залогового права Следовательно, надо остерегаться ошибочного заключения, будто каждая связанная со сроком сделка порождает право, связанное со

5 См особенно Fitting, op. cit; Enneccems, op cit, S 212 ft

в В этом нет какого-либо логического противоречия Имеющиеся в настоящее время налило факты, разумеется, не могут, зависеть от будущих неизвестных событии; иначе обстоит дело с правами, так как последние являются продуктами нашего сознания, кото­рые весьма легко мыслимы в подобной зависимости. До недавнего времени это признава­лось почти всеми (см. многочисленный перечень цитат, приведенный у Enneccerus (Rechts-geschaft S 236), который легко было бы умножить, однако теперь это в отдельных слу­чаях (см., например, Uellvng, Festscnr. f. d. Jur. Fak. Giessen, 1907, S. 25 If.) оспари­вается Утверждают, будто бы право не может быть мыслимо как нечто неопределенное и вместе с тем,—как уже существую-щее на тот случай, если неизвестное в будущем соОы-тпе наступит сейчас. Но спрашивается, — почему? Почему я не могу думать, что я уже в настоящее время являюсь собственником этой вещи (например, что мне, таким обра-


Сюда в особенности относятся некоторые известные римскому праву случаи, в которых вопрос о принадлежности кому-либо права находился в состоянии неопределенности п только через посред­ство позднейшего, пока еще неизвестного события должно было быть установлено, кто из двух (или нескольких) лиц приобрел право 7. Современному германскому гражданскому праву также не чужды подобные случаи 8.

зом, досталась собственность на плоды), если в будущем наступит данное обстоятельство, п что, напротив, я никогда не был собственником, если это обстоятельство не наступит. Тот, кто не может этого себе представить, тот, следовательно, не может освободиться от пред­ставления, будто правам присуща природа фактическая. Уже Лейбниц метко и наглядно изложил правильный взгляд Представьте себе, говорит он, что в некоеи стране живет никогда не заблуждающийся и признанный государством как никогда не заблуждавшийся пророк. В этом случае все было бы ясно следовало бы только спросить пророка и у»>е можно было бы знать, существуют ли в действительности права, находящиеся в состоя­нии неопределенности п кому они принадлежат Поскольку же нет такого пророка, по­стольку интересующий нас вопрос выяснится только с наступлением соответствующего события. Однако еще более ясно, с почти непревзойденной остротой и отчетливостью, высказались по этому поводу римские юристы, в частности их самый точный мыслитель — Юлиан; см., например, «находится в неопределенном положении», «окажется, что никогда (право) не принадлежало ему», «со дня вступления в наследство будет считаться его», «так что считается, что отдельные дела вел раб легатария или наследника», «неизвестно, кому он приобретает собственность», «считается, что раб принадлежал пользовладельпу», «впоследствии оказывается, что имущество принадлежало собственнику («ш suspense est, nunguam ejus fuisse videbitur», «ex die aditae hereditatis ejus mtelligitur», «ut vel lega-tani vel heredis servus smgula gessisse existimetur», «in pendenti est, cui proprietatem adguisierit», «intelligitur fructuarn homo fuisse», «propnetam ex postfacto fuisse videtur») (ссылки в следующем примечании) Как можно думать, что эти с сознательной остротой отточенные выражения, характеризующие данное правоотношение так прямо и опреде­ленно, как это только возможно, могут быть лишены значения тем, что их следует считать просто образными выражениями? Впрочем, следует указать на рассуждения Fitting (RucKziehung, S 5 if ) и Leibnitz (Doctnna condicionum, Кар. Х), а также сослаться на мои труд Rechtsgeschaft, S. 235 it. К моим взглядам присоединяется и Tuhr (II, 1,3.24, Anm. 100), который также возражает против мнения, будто здесь представлено нечто логически невозможное; см , далее, Philippsborn, Gruchot, 64, S. 10 it.

7 Имея в виду именно подобные случаи, римские юристы с полной ясностью вскрыли
природу прав, находящихся в состоянии неопределенности. См., например, L. 43, § 2,
D. de а г d , 41, 1 (Гай) «Если раб, на которого установлен узуфрукт в пользу известного
лица, купил раба, который ему передан, то пока раб не уплатит цену, остается неизвест­
ным (in pendenti est), для кого он приобрел собственность; если покупная цена уплачена
из пекулия, ьоторын относится к узуфрукту, то понимается так, что раб стал принадле­
жать узуфруктуарию; а если он уплатит из того пекулия, который следует собственнику,
то купленный раб считается ex postfacto (по последующему факту) поступившим в соб­
ственность собственника» (Gajus: um servus, in guo altenus usufructus est, hominem
emit et el traditus sit, antequam pretium solvat, in pendenti est, cui proprietatem adquisie-
nt, et cum ex peculio, quod ad fructuanum pertinet, solvitur, mtelligitur fructuarn homo
fuisse; cum vero ex eo peculio, cjuod propnetanum segmtur, solvent propnetam ex postfacto
fuisse videtur); L. 86, 2 D. de leg. 30 Julianus.

8 Таков случай, когда зачатый призывается к наследству; сначала объективно
не известно и зависит от рождения того, кто должен родиться (nasciturus), стал ли в момент
смерти наследодателя наследником он, или подназначенное лицо (см. также Tuhr, II,
1, S.
25, подобным же образом при альтернативном обязательстве первоначально неиз­
вестно, которое из различных действии составляет предмет долга; произведенный выбор
должен выяснить, к какому действию был обязан должник с самого начала).

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.