Сделай Сам Свою Работу на 5

Понятие наследования и общие институты наследственного правопреемства.





 

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ [17] в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные виды собственности. Право частной собственности охраняются законом. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения места жительства, отношению к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.[18]

Существует два основания наследования: завещание и закон. Независимо от этих двух оснований, для того чтоб состоялся факт наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических элементов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Если при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит имущество, то при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может лишить всех наследников права наследования, указав в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, приобретет статус выморочного имущества, т.е. отойдет в собственность РФ. Следовательно, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.



В настоящее время ведущее значение при наследственном преемстве имеет завещание. Наследование по закону имеет второстепенный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону определяется в том, что только наследодатель может выразить свою волю в отношении своего имущества.

Значение наследования состоит в том, что каждый член общества, обладающий определенной собственностью, должен быть уверен, что вся его собственность перейдет в соответствии с его волей к указанным в завещании наследникам или же имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства.



Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения. Следует обратить внимание на то что, понятия наследственного правоотношения в юридической литературе не существует, так как наследственные правоотношения являются частью гражданского права. Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в разделе V «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ[19]. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате.[20] Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.

Наследство -совокупность принадлежащих наследодателю на момент открытия наследства материальных и нематериальных прав и обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства. В случаях, указанных в гражданском законодательстве, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства. Таким образом, по наследству переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые нельзя передать в силу их правовой природы.



Предполагается, что права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности - пассив. Существует некое противоречие норм гражданского законодательства. В соответствии с частью 1 статьи 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Юридическая неточность данной нормы становится очевидной при ее сопоставлении со ст. 128 ГК РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включаются обязанности. Это подтверждают и работы В.И.Серебровского, намеренно исключавшие из состава наследства обязанности (долги) наследодателя, указывая, что «долги являются ... только «обременением» наследства, но не его составной частью»[21]. Действительно, многие юристы понятие «наследственное имущество» соотносят с общим понятием «имущества», но в состав наследства также входят и долги (обязанности) умершего. Во избежание противоречия между нормами Гражданского кодекса РФ правильнее определять понятие наследства как обязательства наследодателя, но выведенные из понятия имущества, поскольку в разделе V «Наследственное право» ГК РФ понятия «имущество», «наследство», «наследственное имущество» являются синонимами.[22]

Независимо от того находится ли наследственная масса в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей. Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат. В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя. Исключением при наследовании выступают личные неимущественные права умершего и нематериальные блага, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 1185 ГК РФ в состав наследства также не входят, но подлежат передаче в специальном порядке государственные награды22, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. Напротив, согласно п. 2 ст. 1185 ГК РФ, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Согласно статье 1175 ГК РФ долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедших к нему активов в наследственном имуществе. При наличии нескольких наследников, принявших наследство, они должны отвечать по долгам наследодателя солидарно, т.е. согласно ст. 323 ГК РФ кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или частично по своему усмотрению. Независимо от количества наследников они отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследства.

Проанализировав выше сказанное, можно дать определение наследования. Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).[23]

Конкретизируя это понятие необходимо подчеркнуть два обстоятельства:

• во-первых, правопреемнику переходит вся совокупность гражданских прав и обязанностей наследодателя, т.е. в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не вытекает иное;

• во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и обязанности неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Данное определение наследования как правового института не только содержит в себе элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)[24]. Ученый-юрист Н. В. Чельцова рассматривает юридическое определение наследственных правоотношений с более широкой точки зрения: «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц».[25]

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п. [26]

Как отмечал В.И. Синайский, «наследование, как было выяснено… есть преемство, но для того, чтобы оно наступило, необходимо, прежде всего, возникновение наследственной массы, т.е. наследства… Такое возникновение наследственной массы носит название «открытие наследства», и оно совершается по особым основаниям».[27] В соответствии со статьей 1113 ГК РФ наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя. Объявление судом человека умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. На основании статьи 1114 ГК РФ, днем смерти гражданина, объявленного умершим, будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.[28] Под смертью, согласно п. 2 ст. 17 ГК РФ, подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.[29]

Днем открытия наследства, согласно ст. 1114 ГК, является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день предпо­лагаемой гибели гражданина, который указан в решении суда как день смерти. Существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя.

Место открытия наследства необходимо для реализации наследственных прав. В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследстваявляется последнее место жительства наследодателя. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Вследствие этого в статье 1115 ГК РФ четко определено, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.

Местом жительствагражданина согласно ст. 20 ГК РФ признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. В случае когда не ясно, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства, в соответствии со ст.246 ГПК РФ, устанавливается судом в порядке особого производства. Согласно ст. 266 ГПК РФ заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя. В случае если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.[30]

Под наследственным преемством понимается переход имущества к другому лицу или к другим лицам - его наследникам. Наиболее характерным является универсальное правопреемство.

«Универсальное правопреемство - волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя)».[31] Это означает, что наследники одновременно получают всю наследственную массу целиком - включая как актив, так и пассив, в том состоянии, в котором всё находилось на момент смерти наследодателя. «В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство»[32].

Институт универсального наследственного правопреемства был и остаётся традиционным для отечественного права. И хотя сам термин «универсальное правопреемство» впервые получил закрепление в российском законодательстве лишь в ст. 1110 ГК РФ, весь предыдущий опыт правового регулирования этой сферы показывает, что такой вид наследственного правопреемства всегда был характерен для российского гражданского права. Авторы как дореволюционного, так и советского периодов практически безоговорочно признавали универсальный характер наследственного правопреемства.

Так, «совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший»[33].

Универсальное наследственное правопреемство как в советском, так и в современном российском законодательстве всегда имело и имеет конститутивный, а не транслятивный характер, т.е. «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества»[34].

От универсального наследственного преемства надо отличать, уже рассмотренное мною в первой части работы, сингулярное преемство. Существует некоторая сложность относительно юридической оценки института легата, т.е. завещательного отказа, с точки зрения характера правопреемства. Как известно, в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации «завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счёт наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)[35].

Легат считался основанием для возникновения сингулярного правопреемства(это по-моему тоже было в 1й части, наверно, не надо так подробно тут): «Сингулярное правопреемство состоит в том, что лицо получает какое-либо отдельное право из имущества умершего, причём за долги его это лицо, по общему правилу, не отвечает. Такое сингулярное преемство наступает в случае особого распоряжения наследодателя именуемого легатом или отказом; лицо, управомоченное на получение отказа, называется легатарием (legatarius)»[36]. Другой русский учёный подчёркивал, что «Саксонское уложение вслед за римским правом различает в наследственном правопреемстве общее, когда одно лицо или несколько лиц принимают наследство как единое целое, и преемство полное, когда лицо в силу завещания приобретает какие-либо отдельные имущественные права умершего. Причём наследниками умершего признаются, только первые из обозначенных лиц, вторые же считаются отказополучателями»[37].

Впервые в истории наследственного права России, с принятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательно закрепляется, что наследование имущества происходит именно в порядке универсального преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объёме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании, допуская в отдельных случаях сингулярное преемство. Следовательно, при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. Наследственное правопреемство является универсальным. Наследственная масса переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. Согласно п.4 ст.1152 ГК РФ при принятии этого наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.