Сделай Сам Свою Работу на 5

КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ КУПЛЯ-ПРОДАЖА





Договор купли-продажи (emptio-venditio) – это договор, в силу которого дна сторона – продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю (emptor) вещь, товар (merх) в прочное

владение, а другая сторона – покупатель обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную сумм (pretium).

Происхождение кули-продажи коренится в мене. Первоначально – это

обмен одного товара на другой, затем – обмен товара на предмет, получивший публичную постоянную оценку. Со временем пришли к договору, который не предполагал немедленной передачи товара, с одной стороны, и цены, с другой стороны, а порождал обязательство продавца передать вещь, а покупателя – уплатить за нее цену.

Характеристика:

1. Договор купли-продажи – договор консенсуальный, т.е. признается

заключенным простым (неформальным) соглашением.

2. Предмет и цена– существенные элементы договора купли продажи,

без согласования которых договор не мог быть заключен.

Предмет договора– не изъятые из оборота движимые и недвижимые вещи. Как правило, это вещи, существующие в натуре в момент заключения договора, однако, могли быть и будущие или ожидаемые вещи (например, будущий урожай). Продавец мог не являться собственником вещи на момент заключения договора. В таком случае он принимал на себя обязательство получить вещь от собственника к моменту передачи вещи. Не могла быть продана вещь, уже принадлежащая покупателю. Покупатель мог приобрести шанс на получение вещи (например, приобретение шанса присвоить убитое на охоте животное). Предметом купли-продажи могла быть и бестелесная вещь (право осуществления узуфрукта). Происхождение купли-продажи из манципации предопределило такое требование к предмету договора как индивидуальная определенность. Обязательство передать определенное количество родовых вещей устанавливалось с помощью стипуляции.



Ценавыражалась в определенной денежной сумме. Устанавливалась цена либо конкретно, либо путем указания на простой и четкий критерий ее определения (например, вещь будет стоить столько, во сколько оценит ее сведующее лицо). Цены складывались на рынке свободно. Однако в императорский период была сделана попытка принудительного



регулирования цен. Так, рескриптом Диоклетиана 285г. н.э. допускалось расторжение договора купли-продажи вследствие чрезмерной убыточности договора для продавца. Цена считалась слишком низкой, если она составляла сумму, в два раза меньшую по сравнению с действительной стоимостью вещи. Не желая доводить дело до расторжения договора, покупатель мог доплатить разницу до настоящей цены и таким образом сохранить за собой купленную вещь.

3. Основание (causa) договора – получение вещи покупателем в прочное владение. Получение покупателем непосредственного права на вещь основывается на особом титуле – фактической передаче проданной вещи покупателю.

4. Договор порождает двустороннее эквивалентное

(синаллагматическое) обязательство: продавец обязан передать вещь,

покупатель оплатить ее.

Обязанности продавца:

1. Продавец обязан предоставить покупателю беспрепятственное, свободное от притязаний третьих лиц, прочное обладание проданной вещью (ввести покупателя in vacuаm possessionem). Но такой эффект не мог быть достигнут, если продавец не являлся собственником вещи. Поэтому конечная цель договора купли-продажи заключалась именно в перенесении на покупателя права собственности на проданную вещь.

Ответственность за эвикцию (evincere – вытребовать, отсудить). Эвикция– это лишение покупателя владения полученной от продавца вещью в результате отсуждения ее третьим лицом по основанию,

возникшему до передачи вещи покупателю.

 

 

В качестве третьего лица мог выступать собственник вещи, залоговый кредитор, лицо, в пользу которого установлен узуфрукт на проданную вещь. Эвикция признавалась в случае присуждения покупателя по иску о разделе общей собственности, ноксальному иску.



О предъявленном иске покупатель должен был известить продавца. Неисполнение данной обязанности освобождало продавца от ответственности, если последний доказывал, что его участие в деле могло предотвратить изъятие вещи у покупателя.

В целях обеспечения покупателя на случай эвикции заключение договора купли-продажи, как правило, сопровождалось дополнительной стипуляцией, посредством которой покупатель выговаривал от продавца двойную покупную цену на случай эвикции (позднее данное правило применялось и при отсутствии стипуляции, т.е. подразумевалось). Развитие права в данном вопросе завершилось признанием за покупателем права

переложить на продавца (право регресса) весь тот ущерб, который он потерпел в результате эвикции: в случае эвикции вещи иск дается покупателю не только на возвращение покупной цены, но на возмещение всего интереса (Д.21.2.70).

В том случае, когда вещь была отсуждена от одного из последующих ее приобретателей, иски на основании эвикции предъявлялись последовательно

– каждым покупателем к своему продавцу, пока не дойдут до непосредственного виновника отчуждения не принадлежащей ему вещи.

Ответственность продавца за эвикцию вещи отпадает, если покупатель при заключении договора знал, что третьему лицу принадлежит право на покупаемую вещь.

2. Продавец обязан предоставить покупателю вещь надлежащего качества.

По законам XII Таблиц достаточно было предоставить вещь с такими

качествами, которые были прямо обещаны (например, заявление продавца, что раб играет на музыкальных инструментах, что лошадь здорова). Прямое обещание, сделанное с целью установления ответственности, следует отличать от простого расхваливания товара с целью привлечь покупателей.

Продавец отвечает также за намеренное сокрытие недостатков вещи, т.е. сбыт заведомо негодной вещи. Однако, если недостатки могут быть легко замечены самим покупателем (например, продаваемой раб слепой или ранен), покупатель не должен специально о них сообщать.

Специальные правила об ответственности продавцов были выработаны в практике курульных эдилов – должностных лиц, в компетенцию которых входило рассмотрение споров, возникающих из сделок, заключенных на рынках. Эдиктами курульных эдилов была установлена обязанность

продавцов сообщать покупателям обо всех недостатках продаваемых вещей,

и предусмотрена ответственность продавцов за скрытые недостатки вещей,

т.е .е. такие недостатки, которые нельзя обнаружить даже при тщательном осмотре товара. Защите прав покупателей служили два иска:

- actio redhibitoria – иск, направленный на расторжение сделки между

продавцом и покупателем и возвращение сторон в первоначальное положение, т.е. в положение, в каком они находились до заключения договора (продавец возвращает покупателю покупную сумму, а покупатель передает продавцу купленную вещь). Данный иск мог быть предъявлен в течение шести месяцев, исчисляемых с момента продажи.

Вещь возвращалась продавцу со всеми приращениями. Покупатель отвечал за ухудшение вещи, произошедшее по его вине или вине зависимых от него лиц. В свою очередь, покупатель мог требовать компенсации ему произведенных необходимых и полезных расходов на вещь, если есть основания полагать, что и продавец произвел бы такие расходы. Продавец возвращал покупателю покупную цену.

- actio quanti minoris – иск, направленный на уменьшение покупной цены вещи соразмерно тому, насколько уменьшилась ее ценность вследствие выявленных недостатков. Данный иск мог быть предъявлен в течение одного года, исчисляемого с момента продажи.

Первоначально вышеуказанные иски применялись к сделкам, предметом которых выступали рабы и скот, впоследствии - к продаже других вещей.

Правила, выработанные курульными эдилами, оказали влияние на ответственность из купли-продажи по цивильному праву. В том случае, когда продавец не знал о недостатках проданной вещи, он присуждался к уплате суммы, на которую покупатель заплатил бы меньше, зная о недостатках вещи. Если же продавец знал о недостатках проданной вещи, то он должен был компенсировать покупателю весь причиненный ущерб.

 

 

Обязанность покупателя– уплатить покупную цену. В договоре могла быть предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа. Платеж покупателем цены являлся необходимым условием для приобретения покупателем права собственности на проданную вещь.

 

 

Риск случайной гибели проданной вещи.Если после заключения договора купли-продажи проданная вещь погибнет по случайной причине, то неблагоприятные последствия ложатся на покупателя, хотя бы вещь и не была фактически передана покупателю, т.е. он обязан уплатить покупную цену (periculum est emptoris). Данное правило являлось исключением из общего подхода, согласно которому риск случайной гибели возлагается на собственника. Существуют различны объяснения данного исключения (происхождение купли-продажи из mancipatio; использование ранее для

достижения эффекта, производимого с помощью купли-продажи, двух стипуляций).

 

 

Договор купли-продажи мог содержать добавочные соглашения,

например:

- договор купли-продажи прекращает действие, если в течение определенного сторонами срока продавцу кто-либо предложит более выгодные условия;

- если покупная цена не будет уплачена в течение определенного времени, то проданная вещь будет считаться не купленной;

- если вещь понравится покупателю (в пределах определенного времени), она останется за ним.

 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

Договор поручения (mandatum) – это договор, по которому одного лицо (доверитель, мандант) поручает, а второе лицо (поверенный, мандатарий) принимает на себя исполнение каких-либо действий безвозмездно.

Характеристика:

1. Договор поручения – консенсуальный контракт, т.е. признается заключенным простым (неформальным) соглашением.

2. Предмет договора – действия поверенного юридического или фактического характера (например, совершение сделок, осуществление процессуальных действий, ведение хозяйства, починка платья). Поручение может быть дано в интересах самого доверителя, в интересах третьего лица, в интересах доверителя и третьего лица, в интересах поверенного и

доверителя, в интересах поверенного и третьего лица. Не может быть дано поручение в интересах поверенного (это не поручение, а дружеский совет). Поручение не должно противоречить праву, доброй совести. Тот, кто принял поручение ограбить священный храм, ранить или убить человека, не может обратиться с иском, вытекающим из поручения, так как это поручение является постыдным (Д.17.1.22.6). Исполнение поручения поверенным совершается от своего имени (косвенное представительство).

3. Договор поручения носит безвозмездный характер. Поручение ничтожно,

если оно не является безвозмездным, ибо оно ведет свое происхождение из обязанности (имеется в виду нравственная обязанность) или из дружбы и плата противоречит обязанности; если

привходят деньги, то дело рассматривается скорее как наем (Д.17.1.1.4). На практике, однако, было принято давать мандатарию подарок – honorarium, который отличался от платы (merces) прежде всего тем, что не являлся эквивалентом оказываемой услуги. Права на гонорар долгое время были лишены исковой защиты. Начиная с III в. такие дела стали рассматриваться extra ordinem.

4. Договор поручения носит личный, доверительный характер («ведет свое происхождение из нравственной обязанности и дружбы»), что оказывает влияние на исполнение и прекращение данного договора, ответственность поверенного.

5. Договор порождает двустороннее, но не эквивалентное обязательство. Поверенный – главное обязанное лицо в обязательстве.

 

 

Обязанности и ответственность поверенного:

- исполнить поручение в строгом соответствии с договором (соблюдая

пределы полномочий), лично, проявляя при этом заботливость хорошего хозяина;

- своевременно уведомить доверителя о невозможности исполнения поручения, в противном случае поверенный отвечал за убытки, причиненные доверителю;

- передать доверителю все, что было получено в результате исполнения

поручения (вещи, деньги, документы).

По общему правилу, поверенный не мог отступить от поручения даже в интересах доверителя. В случае превышения поверенным полномочий доверитель мог отказаться от принятия исполнения. Следует тщательно соблюдать пределы поручения, ибо тот, кто вышел за пределы, рассматривается как сделавший иное (чем предусмотрено поручением), и если он не выполнит взятого на себя, то несет ответственность (Д.17.1.5.1). Поэтому если я дам тебе поручение, чтобы ты купил дом Сея за сто, а ты купил дом Тиция, стоящий гораздо дороже, за сто или даже за меньшую цену, то ты не рассматриваешься как

выполнивший поручение (Д.17.1.5.2)

Если выход за пределы полномочий был необходим в силу особых обстоятельств, а получить согласие доверителя было нельзя, поверенный

должен был действовать в соответствии с общим смыслом поручения, не причиняя вред интересам доверителя.

Доверительный характер договора предполагал личное исполнение поверенным поручения. Но стороны могли оговорить возможность привлечения для исполнения третьих лиц. В таком случае поверенный нес ответственность лишь за тщательность выбора третьего лица, но не за действия последнего. Если же привлечение третьих лиц не было специально оговорено, поверенный отвечал не только за выбор субститута, но и за его действия. Если кто-либо дал другому лицу вести дела того, кто дал поручение ему, то он будет

иметь иск, вытекающий из поручения (к лицу, которому он дал поручение), так как и он сам несет

ответственность, а несет ответственность (перед давшим ему поручение) потому, что может вести дела…. (Д.17.1.8.3).

Ответственность мандатария была строгой (т.е. предполагала ответственность за все форм вины), что вытекало из личного доверительного

характера отношений сторон в договоре. Против поверенного давался иск –

actio mandati directa, присуждение по которому влекло бесчестье.

 

 

Обязанности и ответственность доверителя:

 

- возместить поверенному все необходимые издержки, связанные с исполнением поручения (например, расходы на дорогу, приобретение и хранение товара), а также связанный с исполнением поручения ущерб (например, животные доверителя, которые поверенный должен был продать, заразили животных поверенного). Издержки подлежали возмещению независимо от того, исполнил ли поверенный поручение, главное – чтобы поверенный действовал добросовестно, т.е. приложил все усилия для исполнения поручения. Расходы, произведенные на выполнение поручения, если они произведены добросовестно, должны быть во всяком случае возмещены; и не относится к делу то обстоятельство, что давший поручение мог бы, если бы он сам вел дело, израсходовать меньше …. (Д.17.1.27.4). Поверенный не может поставить в чет доверителю все то, что он не собирался истратить (если бы не принял поручения), например, если он был ограблен разбойниками, или утратил вещь в силу кораблекрушения, или израсходовал что-либо в связи с наступившей болезнью его или его близких, ибо это следует отнести более к случайностям, чем к поручению (Д.17.1.26.6).

- принять результаты исполнения в соответствии с условиями о месте, времени и способе вручения. В связи с поручением ничего не должно остаться у того, кто принял поручение … (Д.17.1.20).

Против доверителя давался иск -actio mandate сontraria.

 

Прекращение обязательства:

Личный доверительный характер договора поручения обуславливал его

прекращение смертью или умалением правоспособности одной из сторон,

отказом от исполнения договора одной из сторон.

Условия отказа от договора поверенного: отказ должен быть заблаговременным, чтобы доверитель мог принять меры по защите своего

интереса. Предоставляется свобода не принимать на себя поручение, но принятое поручение нужно выполнить, если нет отказа от поручения, но принявший поручение может отказаться

таким образом, чтобы право давшего поручение было сохранено неприкосновенным путем

надлежащего выполнения дела либо самим (давшим поручение), либо другим лицом, или же убытки падают на принявшего поручение (Д.17.1.22.11).

Условия отказа от договора доверителя: был возможен лишь до того,

как поверенный исполнит поручение. Если я дал тебе поручение купить имение, а затем написал, чтобы ты не покупал, а ты купил, прежде чем узнал о моем запрещении, то я обязан перед тобой на основании поручения, дабы тот, кто принял поручение, не потерпел ущерб (Д.17.1.15).

Несмотря на прекращение договора поручения смертью доверителя, поверенный должен был вести дела так, чтобы не причинить вреда наследникам доверителя. О смерти поверенного его наследники должны были своевременно известить доверителя.

 

ДОГОВОР НАЙМА

Различают три разновидности договора найма – договор найма вещей (locatio-conductio rerum), договор найма услуг (locatio-conductio operarum) и договор найма работ или подряд (locatio-conductio operis), отнесение которых к единому договору найма несколько условно. Если в первом и втором случае действительно можно говорить о найме, т.е. о пользовании предоставляемыми, соответственно, вещами и услугами, то в третьем случае интерес кредитора заключается не в пользовании рабочей силы, а в получении готового результата труда.

 

 

Договор найма вещей (locatio-conductio rerum) – это соглашение, в силу которого одна сторона (наймодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю, conductor) вещь для временного пользования, а вторая сторона обязуется платить за пользование определенное вознаграждение и по окончании пользования возвратить вещь наймодателю в сохранности.

Характеристика:

1. Договор найма вещей являлся консенсуальным.

2. Предмет договора – непотребляемые индивидуально-определенные вещи, движимые и недвижимые. Предметом договора найма мог быть и узуфрукт. Наймодатель не обязательно должен был быть собственником вещи.

3. Вещь передается нанимателю не в собственность, не во владение, а на режиме держания.

4. Договор найма является возмездным. Наемная плата, как правило, выражалась в денежной форме. В договоре сельскохозяйственной аренды допускалось взимание платы в натуре (известное количество

продуктов).

5. Договор найма вещей порождает двустороннее эквивалентное

(синаллагматическое) обязательство.

 

 

Обязанности и ответственность наймодателя:

Наймодатель обязан предоставить нанимателю вещь в пользование и

обеспечить беспрепятственное (в т.ч. свободное от притязаний третьих лиц)

пользование вещью в течение оговоренного срока.

Вещь должна быть передана своевременно. При нарушении данной обязанности, наниматель может отступиться от договора.

Предоставленная в пользование вещь должна быть пригодна для использования по тому назначению, которое предполагалось договором. В

случае предоставления вещи ненадлежащего качества ответственность наймодателя выражается в возмещении всего интереса нанимателя (т.е.

подлежит возмещению как реальный ущерб, так и упущенная выгода). Кроме того, наниматель может отказаться от договора. Предоставление вещи с более низкими качествами дает нанимателю основание требовать снижения наемной платы. В том случае, когда пользование вещью оказывается невозможным не по вине наймодателя, последний не привлекается к ответственности, но наниматель освобождается от обязанности платить наемную плату за то время, пока пользование вещью было невозможным.

Наймодатель обязан осуществлять капитальный ремонт вещи, т.е.

нести издержки, не связанные с пользованием вещью.

Наймодатель обязан платить за отданную внаймы вещь всякого рода публичные повинности и налоги.

Наймодатель обязан возместить нанимателю произведенные им улучшения вещи, если они носили необходимый или целесообразный характер. Что касается улучшений, сделанных нанимателем для

удовлетворения своих личных потребностей, то при возможности их отделения, наниматель мог забрать такие улучшения с собой.

Наймодатель отвечал перед нанимателем строго по иску actio conducti.

 

 

Обязанности и ответственность нанимателя:

Наниматель обязан платить наймодателю наемную плату за все время

пользования. Если наемная плата была внесена вперед, а затем возникла невозможность осуществления пользования не по вине нанимателя (например, участок оказался затопленным), наниматель получает иск для возврата наемной платы. Если наниматель не извлекает пользу из нанятой вещи без уважительной причины, он не освобождается от обязанности внесения наемной платы (если только наймодатель не сдал имущество на это время другому лицу).

Наемная плата подлежит уплате в срок, установленный соглашением сторон (каждый месяц, каждый год).

В том случае, когда плата имела натуральный характер и подлежала уплате из урожая (сельскохозяйственная аренда), наниматель мог быть освобожден от ее уплаты, если урожай погиб в силу обстоятельств непреодолимой силы. Допускалось также уменьшение арендной платы в неурожайный год. Если последующие годы оказывались более урожайными, наймодатель получал наемную плату и за неурожайный год (справедливое распределение рисков между нанимателем и наймодателем).

Наниматель должен был пользоваться вещью (имуществом) в соответствии с условиями договора и хозяйственным назначением вещи. Ущерб, причиненный вещи по вине нанимателя, подлежит возмещению

наймодателю.

 

По окончании договора вещь должна быть возвращена нанимателем без задержки и в надлежащем состоянии. При невозврате вещи наниматель присуждается по суду и к возврату вещи и к уплате ее стоимости (Конституция 484г.).

Наниматель отвечал перед наймодателем строго по actio locati.

 

 

Поднаем.Наниматель вправе передать нанятую вещь в пользование другому лицу (поднаем), если соглашением с наймодателем не установлено иное. Ответственным за сохранность и возврат вещи при этом остается наниматель.

 

 

Прекращение договора найма вещей:

- прекращение договора односторонним отказом от него нанимателя

(вещь оказалась непригодной для пользования, утратила необходимые качества);

- прекращение договора по требованию наймодателя (вещь требуется

наймодателю для удовлетворения собственных потребностей, необходимо осуществить ремонт вещи, наниматель ненадлежащим образом обращается с вещью, ухудшает ее, не вносит наемную плату);

- истечением срока (но если наниматель продолжает пользоваться вещью по истечении срока найма, он считается вновь нанявшим вещь);

- гибелью вещи.

Смерть нанимателя или наймодателя не прекращает договора (за исключением случая, когда вещь сдана на неопределенное время, т.е. пока того желает наймодатель, и последний умрет).

Если до окончания срока действия договора найма наймодатель отчуждает предмет найма третьему лицу, новый собственник не является

связанным договором найма («купля прекращает найм»). При отсутствии согласия нового собственника на пользование вещью нанимателем, наступает ответственность наймодателя перед нанимателем.

 

Договор найма работ (locatio-conductio operis) – соглашение, по которому одна сторона – подрядчик (conductor) принимает на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны – заказчика (locator) известную работу, а заказчик принимает на себя обязательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

Предметом договора найма работ является работа с известным

результатом.

 

В том случае, когда подрядчик работает со своими материалами, заключенный между сторонами договор рассматривается как купля-продажа (например, изготовление мастером колец из собственного золота). Постройка на земле заказчика всегда рассматривается как locatio-conductio. За переданные заказчиком подрядчику вещи (материалы), последний отвечает в пределах custodia.

Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с условиями договора, качественно и в срок. Если точный срок в договоре не определен, то подразумевается нормально необходимый для выполнения работы срок. В договоре может быть предусмотрено право заказчика расторгнуть договор в случае нарушения подрядчиком срока. Подрядчик может пользоваться услугами третьих лиц, отвечая за вину последних как за свою собственную.

Ответственность подрядчика из выполнение работы является строгой

(отвечает за всякую вину, включая легкую).

Заказчик обязан уплатить установленное вознаграждение. Оплата работы подрядчика производится либо полностью после сдачи работы, либо по мере ее выполнения. Отказ заказчика принять от подрядчика качественно выполненную работу не освобождает заказчика от обязанности рассчитаться с подрядчиком.

Если в ходе выполнения работы выясняется, что работа не может быть выполнена за установленную цену (превышение сметы, составленной подрядчиком), заказчик может согласиться на увеличение вознаграждения или отказаться от договора.

Распределение риска случайной гибели результата работы.Вопрос спорный. Преобладающая точка зрения состоит в том, что до сдачи исполнения работы риск несет подрядчик. Но если готовый результат работы погиб в результате неодолимой силы (обвал, пожар, землетрясение), когда

были все основания полагать, что заказчик принял бы результат работы, то такой риск ложится на нанимателя.

 

 

Договор найма вещей (locatio-conductio operarum) – это соглашение, по которому одна сторона - нанявшийся (locator) принимает на себя обязательство исполнять для другой стороны – нанимателя (conductor) определенные услуги, а вторая сторона обязуется оплатить данные услуги.

Предметом договора найма услуг является услуга личного характера

(услуга врача, учителя, повара, музыканта). В отличие от договора подряда, предметом которого является готовый результат работы, предметом договора найма услуг является работа, как трудовой процесс. Услуга подлежит оплате.

Оплата производится либо по оказании услуги, либо по истечении определенного времени, за которое производится расчет. При определении

суммы вознаграждения особое значение приобретает фактор времени, в течение которого предоставлялась услуга.

Договор найма услуг не имел в Риме большого распространения,

поскольку для выполнения различных услуг рабовладельцы могли использовать рабов. Определенные услуги в пользу рабовладельцев оказывали и бывшие рабы (вольноотпущенники). Оказание услуги за плату свободным римским гражданином считалось унизительным.

Договор найма услуг порождал двустороннее эквивалентное обязательство.

Нанявшийся обязан оказать услугу лично, т.е. не может заменить себя другим лицом. Если болезнь или иные причины помешали нанявшемуся исполнить обязательство, он не имел права на вознаграждение. Но если обязательство не могло быть исполнено по обстоятельствам, зависящим от нанимателя, нанявшийся сохранял право на вознаграждение.

 

ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА

Договор товарищества (societas) – это договор, по которому несколько лиц объединяются для достижения общей дозволенной хозяйственной цели на основе личного и (или) имущественного вклада.

Договор товарищества - договор консенсуальный.

Договор товарищества предполагает:

1) объединение лиц на основе исключительного доверия друг к другу

(сделка носит личный фидуциарный характер);

2) достижение общей хозяйственной цели. Недопустимо товарищество для достижения недозволенной или безнравственной цели. Цель должна

представлять интерес для всех товарищей;

3) внесение товарищами вклада личного и (или) имущественного характера (деньги, любое другое имущество, услуги, права пользования имуществом).

 

 

Виды договора товарищества:

-societas guaestus-договор, по которому члены товарищества

объединяют имущество для ведения промышленной(торговой) деятельности;

- societas omnium bonorum – договор, посредством которого достигается общность всего имущества товарищей, настоящего и будущего, включая случайные приобретения;

- societas unius negotii – объединение для отдельного, единичного дела

(например, для совершения сделки).

 

Есть основания полагать, что договор товарищества возник на почве семейной общности имущества, т.е. среди сонаследников, объединившихся для совместного управления наследством.

 

 

Права, обязанности, ответственность товарищей:

Каждый товарищ должен предоставить вклад (передать имущество,

оказать услугу и т.д.). Размер вкладов мог быть различным.

Риск случайной гибели индивидуальных вещей, вносимых в качестве вклада, ложится на всех товарищей с момента заключения договора, а риск случайной гибели вещей, определенных родовыми признаками, ложится на товарищей с момента их передачи.

Товарищи обязаны распределять между собой случайные потери и убытки (например, ущерб, который товарищ, выполняя задание товарищей, потерпел вследствие нападения на него разбойников).

Товарищ должен действовать в интересах товарищества, проявляя ту степень заботливости и внимательности, на которую он способен. Один товарищ отвечает перед другим также не только за dolus, но и за culpa (т.е. за беззаботность и небрежность, с которой товарищ относится к общему делу). Но в этом случае culpa нельзя сводить к несоблюдению exactissima diligentia, особо тщательной заботливости; достаточно, чтобы со стороны данного товарища была приложена к общим делам такая заботливость, какую он обычно применяет к своим делам, так как кто берет себе в товарищи недостаточно заботливого человека, должен пенять на себя (Д.17.1.72). Как видно из отрывка, при оценке поведения товарища следует учитывать тот уровень заботливости, который присущ данному товарищу. Поэтому товарищ, ведущий свои дела с небрежностью, не будет отвечать перед товарищами, если и к общим делам он относился с такой же небрежностью. За dolus товарищ отвечает всегда.

Товарищ, получивший какое-либо имущество в связи с ведением дел товарищества, обязан отнести полученное на общий счет для распределения между товарищами. В том случае, когда товарищ не обращает полученное в общую пользу, по иску товарищей его можно заставить отнести вещь на общий счет.

Каждый товарищ обязан участвовать в несении расходов и

ответственности в соответствии с соглашением.

Товарищи участвуют в распределении прибыли товарищества в соответствии с соглашением.

Как правило, положительные и отрицательные результаты работы товарищества распределялись между товарищами равномерно, т.е. пропорционально долям. Причем, если иное не было установлено, доли предполагались равными (выгоды и невыгоды, прибыли и убытки распределяются между всеми товарищами поровну). Не допускалось заключение договора товарищества на таких условиях, что один из

 

товарищей будет получать только прибыль от общего дела, а другой, не участвуя в прибыли, будет нести только убытки (societas leonine). Однако, допускалось заключение товарищества на таких условиях, когда отдельный товарищ в прибылях участвует в большей доле, а в убытках – в меньше доле.

Права товарища из договора защищались перед другими товарищами с помощью actio pro socio. Присуждение по такому иску грозило бесчестьем.

 

 

Товарищество не являлось юридическим лицом.Сделки в интересах товарищества заключали и исполняли товарищи от своего имени. Однако, если полученное по сделки было передано товарищем в общую кассу, контрагенты товарища могли предъявить иск и к другим товарищам, как к лицам, обогатившимся от данной сделки.

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.